германское гражданское уложение наследственное право
Германское гражданское уложение/Книга 5/Раздел 1
Точность | Выборочно проверено |
Со смертью лица (открытие наследства, Erbfall) его имущество (наследство), как целое, переходит, к одному или нескольким другим лицам (наследникам).
Правила, постановленные о целом наследстве, применяются и к отдельной доле сонаследника (наследственной доле).
Наследником может стать только тот, кто находится в живых при открытии наследства.
Кто при открытии наследства еще не находился в живых, но был уже зачат, тот почитается родившимся до открытия наследства.
Как законные наследники первой очереди призываются нисходящие наследодателя.
Потомок, находящийся в живых при открытии наследства, исключает дальнейших потомков, через него состоящих в родстве с наследодателем. [406]
Место потомка, не находящегося более в живых при открытии наследства, заступают потомки, через него состоящие в родстве с наследодателем (наследование поколенное).
Дети наследуют поровну.
Как законные наследники второй очереди призываются родители наследодателя и их нисходящие.
Если при открытии наследства родители в живых, то они наследуют одни и поровну.
Если при открытии наследства отец или мать не находятся более в живых, место умершего заступают его нисходящие по правилам о призвании наследников первой очереди. Если нисходящих нет, то переживший супруг наследует один.
Как законные наследники третьей очереди призываются деды и бабки наследодателя и их нисходящие.
Если при открытии наследства деды и бабки в живых, они наследуют одни и поровну.
Если при открытии наследства со стороны отца или матери дед или бабка не находятся более в живых, то место умершего заступают его нисходящие. Если умерший не оставил по себе потомства, его доля переходит к его супругу, а если последний не находится более в живых, то к нисходящим сего последнего.
Если при открытии наследства не находятся более в живых как дед, так и бабка со стороны отца или со стороны матери, и если умершие не оставили по себе потомства, то пережившие дед и бабка или их нисходящие наследуют одни.
Поскольку нисходящие заступают место своих родителей или предков, к ним применяются правила о призвании наследников первой очереди.
Кто, будучи наследником первой, второй или третьей очереди, одновременно состоит в разных поколениях, тот получает в каждом из них причитающуюся ему долю. Каждая доля считается отдельной наследственной долей.
Как законные наследники четвертой очереди призываются прадеды и прабабки наследодателя и их нисходящие. [407]
Если при открытии наследства прадеды и прабабки находятся в живых, они наследуют одни; если их несколько, они наследуют поровну, независимо от того, относятся ли они к одной линии или к разным.
Если при открытии наследства прародители не находятся более в живых, то из числа их потомков наследует ближайший по степени родственник наследодателя; несколько равно близких родственников наследуют поровну.
Как законные наследники пятой и следующих очередей призываются дальнейшие пра-прародители и их нисходящие.
Правила ст. 1928 частей 2 и 3 соответственно применяются.
Родственник не призывается к наследованию, пока есть родственник предыдущей очереди.
Переживший супруг наследодателя призывается к наследованию по закону: рядом с родственниками первой очереди — к одной четвертой части наследства, а рядом с родственниками второй очереди или рядом с дедом и бабкою — к половине наследства. Если наследство делится между дедом и бабкою с одной стороны, и нисходящими умерших деда и бабки с другой, то супруг получает, сверх того, ту часть второй половины наследства, которая согласно ст. 1926 перешла бы к нисходящим.
Если нет ни родственников первой или второй очереди, ни деда и бабки, — все наследство переходит к пережившему супругу.
Если переживший супруг призывается как законный наследник рядом с родственниками второго порядка, или рядом с дедом и бабкою, то он получает, помимо наследственной доли, предметы домашнего обзаведения супругов, поскольку они не относятся к принадлежностям поземельного участка, а также свадебные подарки — в качестве добавочной части (als Voraus). К добавочной части применяются правила, постановленные относительно завещательных отказов. [408]
Переживший супруг лишается права наследования, а также своего права на добавочную часть, если ко времена своей смерти наследодатель был вправе просить о разводе по вине другого супруга и уже возбудил иск о разводе или о разлучении от сожительства.
Если переживший супруг относится к числу тех родственников, которые призываются к наследованию, он одновременно наследует как родственник. Наследственная доля, которая причтется ему по праву родства, признается отдельной наследственной долей.
Если один из наследников по закону отпадет до или после открытия наследства, и, вследствие этого, наследственная доля другого наследника увеличится, то часть, на которую увеличилась доля последнего, рассматривается как отдельная доля, поскольку дело идет об отказах и возложениях, которыми обременены последний или отпавший наследник, а также об обязанности ко взносу для уравнения долей.
Если при открытии наследства не будет налицо ни родственников, ни супруга наследодателя, то к наследованию после него, в качестве наследника по закону, призывается казна того из государств Союза, подданным которого наследодатель состоял в момент смерти. Если наследодатель был подданным нескольких государств Союза, то казна каждого из них призывается к наследованию поровну.
Если наследодатель был германским подданным, но не состоял подданным ни одного из государств Союза, то к наследованию по закону после него призывается Имперская казна.
Наследодатель может назначить наследника односторонним распоряжением на случай смерти (завещание, последняя воля).
Наследодатель может по завещанию устранить от наследования по закону родственника или супруга, не назначая наследника. [409]
Наследодатель может по завещанию предоставить другому имущественную выгоду (отказ, Vermächtniss), не назначая его наследником.
Наследодатель может по завещанию обязать наследника или отказопринимателя к какому-либо действию, не предоставляя другому права на это действие (возложение, Auflage).
Наследодатель может по договору назначить наследника, а также установить отказы и возложения (договор о наследовании).
Наследником (наследником по договору) или отказопринимателем могут быть назначены как противная по договору сторона, так и третье лицо.
Германское гражданское уложение/Книга 5/Раздел 5
Точность | Выборочно проверено |
Если нисходящий наследодателя устранен от наследования по завещательному распоряжению, то он может потребовать от наследника неотъемлемую долю наследства. Неотъемлемая доля равняется половине стоимости его доли при наследовании по закону.
Равное право имеют родители и супруг наследодателя, если они по завещательному распоряжению устранены от наследования.
При сомнении, предоставление кому-либо неотъемлемой доли не рассматривается как назначение его наследником.
Если лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, оставлена наследственная доля, которая меньше половины его доли при [486] наследовании по закону, то это лицо может потребовать от сонаследников, в качестве неотъемлемой доли, стоимость части, на какую его доля меньше половины доли при наследовании по закону.
Если призываемое к наследованию лицо, которое вместе с тем имеет право на неотъемлемую долю, ограничено в своих правах подназначением наследника, назначением душеприказчика, или установлением особого порядка раздела, или обременено отказом или возложением, то, буде оставленная ему доля не превышает половины доли по закону, такое ограничение или обременение считается как бы непостановленным. Когда оставленная ему наследственная доля больше половины законной доли, то лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, может потребовать таковую, если отречется от оставленной ему наследственной доли; срок на отречение исчисляется с того только времени, когда управомоченное лицо узнает об ограничении или обременении.
Подназначение лица, имеющего право на неотъемлемую долю, равносильно назначению его наследником с ограничением его прав.
В тех случаях, когда лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, оставлен завещательный отказ, оно может потребовать неотъемлемую долю, если отречется от отказа. Если оно не отречется от него, то оно лишается права на неотъемлемую долю в размерах стоимости отказа; при исчислении стоимости не принимаются в расчет ограничения и обременения указанного в ст. 2306 рода.
Наследник, обремененный отказом, может, назначая соразмерный срок, предложить лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, заявить, принимает ли оно отказ. По истечении срока признается, что оно отреклось от отказа, если оно раньше не заявило о принятии его.
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, которое, как наследник или как отказоприниматель, ограничено или обременено в указанном в ст. 2306 роде, отреклось от наследства или от отказа, то оно может оспорить отречение, буде, ко времени отречения, ограничение или обременение уже отпало, но оно еще не узнало об этом.
К оспариванию отречения от отказа соответственно [487] применяются правила об оспаривании отречения от наследства. Спор возбуждается чрез заявление о том обремененному лицу.
Более отдаленные нисходящие и родители наследодателя не имеют права на неотъемлемую долю, поскольку нисходящий, который исключил бы их при наследовании по закону, может потребовать неотъемлемую долю, или примет оставленную ему часть.
При исчислении наследственной доли, по которой определяется размер неотъемлемой доля, принимаются в расчет и лица, устраненные от наследования по завещательному распоряжению, или отрекшиеся от наследства, или устраненные как недостойные преемники. Не считаются лица, устраненные от наследования по закону вследствие отказа их от наследования.
Неотъемлемая доля исчисляется применительно к составу и стоимости наследственной массы при открытии наследства. При исчислении неотъемлемой доли, причитающейся родителям наследодателя, в счет не полагается отказ добавочной части, который получает переживший супруг.
По мере необходимости стоимость должна быть исчислена на основании особой оценки. Указания наследодателя на стоимость предметов не обязательны.
Если согласно распоряжению наследодателя или на основании предположения, установленного в ст. 2049, за одним из нескольких наследников должно быть признано право оставить за собой имение из состава наследства по подоходной его ценности, то, в случае осуществления этого права, при исчислении неотъемлемой доли в основание также полагается подоходная его ценность. Если наследодатель установил другую цену, по которой наследник может оставить за собой имение, то она полагается в основание расчета, если она не ниже подоходной ценности и не превышает стоимости по оценке.
Если наследодатель оставляет только одного наследника, он также может постановить, чтобы при определении неотъемлемой [488] доли в основание расчета была положена подоходная ценность или стоимость, определенная согласно части 1 положению 2.
Это правило применяется только, если наследник, который оставляет за собою имение, относится к числу указанных в ст. 2303 лиц, имеющих право на неотъемлемую долю.
При определении ценности наследства не принимаются в расчет права и обязанности, поставленные в зависимость от отлагательного условия. Права и обязанности, поставленные в зависимость от отменительного условия, принимаются в расчет, как необусловленные. В случае наступления условия должно последовать соответствующее изменившемуся юридическому положению уравнение долей.
Правило, указанное для прав и обязанностей, поставленных в зависимость от отлагательного условия, применяется и к сомнительным или недостоверным правам, а также к ненадежным долгам. Поскольку того требует надлежащее ведение наследственных дел, наследник несет обязанность перед лицом, имеющим право на неотъемлемую долю, озаботиться подтверждением сомнительного права и судебным осуществлением недостоверного права.
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, не назначено наследником, то наследник, по его требованию, обязан сообщить ему сведения о составе наследства. Управомоченное лицо может потребовать, чтобы оно было привлечено к участию в составлении описи наследственных предметов, каковые должны быть предъявлены ему по ст. 260, и чтобы была определена стоимость наследственных предметов. Оно может также потребовать, чтобы опись была составлена подлежащим присутственным местом, или должностным лицом, или нотариусом.
Издержки относятся на счет наследственной массы.
Лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, обязано допустить зачет в свою долю всего того, что̀ наследодатель предоставил ему по сделке между живыми с тем, чтобы оно было зачтено в неотъемлемую долю. [489]
При исчислении неотъемлемой доли стоимость такого предоставления присчитывается к наследству. Стоимость его определяется применительно ко времени, когда последовало предоставление.
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, принадлежит к числу нисходящих наследодателя, то соответственно применяются правила ст. 2051 части 1.
Если налицо несколько нисходящих и если, при наследовании по закону, их доли пришлось бы уравнивать путем взноса того, что̀ им было предоставлено наследодателем, то неотъемлемая доля нисходящего исчисляется применительно к наследственной доле, которая причиталась бы ему при разделе наследства, принимая в расчет взносы на уравнение долей. Нисходящий, устраненный от наследования вследствие отказа от наследования, не принимается во внимание при исчислении долей.
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, назначено наследником, и если неотъемлемая доля, исчисленная на основании части 1, превышает стоимость оставленной ему доли, то управомоченное лицо может потребовать от сонаследников весь недочет в качестве неотъемлемой доли, хотя бы оставленная ему наследственная доля равнялась половине его доли при наследовании по закону, или превышала ее.
Наследодатель не может в ущерб одного из лиц, имеющих право на неотъемлемую долю, воспретить, чтобы было принято в расчет предоставление указанного в ст. 2050 части 1 рода.
Если предоставление, которое должно быть принято в расчет согласно части 1, вместе с тем по ст. 2315 должно быть зачтено в неотъемлемую долю, то в последнюю оно зачитывается только в половинной стоимости своей.
Притязание на неотъемлемую долю возникает с открытием наследства.
Притязание это переходит по наследству и подлежит передаче.
Наследник может отказать в исполнении возложенного на него завещательного отказа, поскольку этим достигается соразмерное распределение между ним и отказопринимателем бремени по уплате неотъемлемой доли. Это правило относится и к возложениям. [490]
Вычет из отказа, оставленного лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, допускается только с тем расчетом, чтобы оно сохранило полностью свою неотъемлемую долю.
Если наследник сам имеет право на неотъемлемую долю, то для пополнения неотъемлемой доли он может делать соразмерные вычеты из отказов и возложений с тем, чтобы сохранить всю свою неотъемлемую долю.
Если один из нескольких наследников сам имеет право на неотъемлемую долю, то, после раздела, он может отказать в удовлетворении другому лицу, тоже имеющему право на неотъемлемую долю, в той мере, в какой это необходимо, чтобы он сохранил свою долю. Недочет должен быть пополнен остальными наследниками.
Кто, в качестве наследника по закону, заступит место лица, имеющего право на неотъемлемую долю, тот, в отношении к сонаследникам, несет бремя уплаты неотъемлемой доли и обязан исполнить отказ в размере полученной им выгоды, если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, примет завещанный ему отказ.
При сомнении, это относится и к тому лицу, которому наследодатель, по завещательному распоряжению, оставил наследственную долю лица, имеющего право на неотъемлемую долю.
В случае отречения лица, имеющего право на неотъемлемую долю, от завещанного ему отказа, в отношении наследников и отказопринимателей друг ко другу бремя уплаты неотъемлемой доли, в размере полученной выгоды, несет тот, к чьей выгоде последовало отречение.
Если наследство или завещательный отказ, от которых отреклось лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, обременено отказом или возложением, то лицо, к чьей выгоде последовало отречение, может сделать вычеты из отказа или возложения с тем расчетом, чтобы оно сохранило сумму, необходимую на уплату неотъемлемой доли. [491]
Наследник не может отказать в исполнении завещательного отказа или возложения на основании ст. 2318 части 1 в той мере, в какой он, на основании ст. 2320—2322, не несет бремени по уплате неотъемлемой доли.
По завещательному распоряжению наследодатель может, в отношении наследников друг ко другу, возложить бремя по уплате неотъемлемых долей на отдельных наследников и отступать в своих распоряжениях от правил ст. 2138 части 1 и 2320—2323.
Если наследодатель совершил дарение в пользу третьего лица, то лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, может потребовать пополнения своей неотъемлемой доли той суммой, на которую увеличится его неотъемлемая доля, когда подаренный предмет будет присчитан к наследству.
Потребляемая вещь ставится в счет по стоимости, какую она имела при дарении. Другой предмет ставится в счет по стоимости, какую он имеет при открытии наследства; но если стоимость его при дарении была ниже, то принимается в расчет только последняя.
Дарение не принимается в расчет, если при открытии наследства уже истекло десять лет со времени предоставления подаренного предмета; если предмет подарен супругу наследодателя, то срок не начинает течь до прекращения брака.
Лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, может потребовать пополнения таковой, хотя бы ему была оставлена половина доли, причитающейся при наследовании по закону. Если лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, завещано более половины, то оно не имеет этого притязания в размере стоимости такого излишка.
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, само получило дар от наследодателя, то этот дар, наравне с даром, предоставленным третьему лицу, должен быть присчитан к наследству и, вместе с тем, зачтен на пополнение неотъемлемой доли. Дар, который должен быть зачтен на основании ст. 2315, зачитывается в общую сумму неотъемлемой доли и пополнения. [492]
Если лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, принадлежит к числу нисходящих наследодателя, то соответственно применяется правило ст. 2051 части 1.
Если наследник сам имеет право на неотъемлемую долю, то он может отказать в пополнении неотъемлемой доли с таким расчетом, чтобы он сам сохранил свою неотъемлемую долю со включением того, что̀ причитается ему на пополнение ее.
В той мере, в какой наследник не обязан пополнить неотъемлемую долю, лицо, имеющее право на таковую, может потребовать от одаренного выдачи дара по правилам о возврате неправомерного обогащения, с целью получить удовлетворение за недочет. Равное право предоставляется лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, если оно единственный наследник.
Одаренный может отклонить возврат дара, уплачивая недочет.
Из нескольких одаренных тот, кто одарен раньше, привлекается к уплате недочета лишь в той мере, в какой к уплате его не обязано лицо, одаренное позже.
Правила ст. 2335—2339 не применяются к дарениям, совершенным во исполнение нравственных обязанностей или ради соблюдения приличий.
Предоставление из общего имущества при полной общности имуществ, при общности благоприобретений или при общности движимости, считается сделанным обоими супругами пополам. Имущество считается, однако, предоставленным только одним из супругов, если оно предоставлено нисходящему, который происходит только от этого супруга, или лицу, от которого происходит этот супруг, или если один из супругов обязан возместить это предоставление в пользу общего имущества.
Эти правила соответственно применяются к предоставлениям из общего имущества при продолженной общности имуществ.
Притязание на неотъемлемую долю погашается давностью в три года, считая с того момента, когда лицо, имеющее право на [493] неотъемлемую долю, узнает об открытии наследства и о распоряжениях, сделанных в ущерб ему, и в тридцать лет, считая с открытия наследства — независимо от того, узнает ли оно об этом или нет.
Притязание к одаренному, предоставленное по ст. 2329 лицу, имеющему право на неотъемлемую долю, погашается давностью в три года, считая с открытия наследства.
Течение давности не приостанавливается тем, что эти притязания подлежат осуществлению только после отречения от наследства или от завещательного отказа.
Наследодатель может лишить нисходящего его неотъемлемой доли:
1) если нисходящий посягнул на жизнь наследодателя, его супруга или другого нисходящего наследодателя;
3) если нисходящий виновен в преступлении или в умышленном тяжком проступке, совершенном против наследодателя или его супруга;
4) если нисходящий умышленно нарушил возложенную на него законом обязанность доставлять содержание наследодателю;
5) если нисходящий, против воли наследодателя, ведет бесчестный или безнравственный образ жизни.
Наследодатель может лишить неотъемлемой доли своего отца, если последний совершил одно из деяний, предусмотренных в ст. 2333 под № 1, 3 и 4. Равное право предоставляется наследодателю по отношению к матери, в случае совершения ею подобного деяния.
Наследодатель может лишить неотъемлемой доли своего супруга, если супруг виновен в поступках, на основании которых наследодатель по ст. 1565—1568 вправе предъявить иск о разводе.
Право на лишение супруга его неотъемлемой доли не погашается и по истечении срока, в пределах которого можно просить о разводе на этом основании по ст. 1572. [494]
Лишение неотъемлемой доли совершается актом последней воли.
Основание для такого лишения должно существовать уже во время составления акта и должно быть указано в распоряжении.
Доказать наличность оснований должен тот, кто ссылается на лишение.
В случае, предусмотренном в ст. 2333 под № 5, лишение недействительно, если ко времени открытия наследства нисходящий уже в течение продолжительного времени перестал вести бесчестный или безнравственный образ жизни.
Право на лишение неотъемлемой доли погашается в случае прощения. Распоряжение наследодателя о лишении неотъемлемой доли становится недействительным в случае прощения.
Если нисходящий ведет настолько расточительный образ жизни, или в такой мере обременен долгами, что последующие приобретения его подвергаются значительной опасности, то наследодатель может ограничить право нисходящего на неотъемлемую долю — распоряжением, чтобы после смерти нисходящего его наследники по закону получили оставленное ему имущество или причитающуюся ему неотъемлемую долю в качестве подназначенных наследников или отказопринимателей, по соразмерности с их наследственными долями по закону. Наследодатель может также поручить управление имуществом на время жизни нисходящего душеприказчику; в таком случае нисходящий получает притязание на ежегодный чистый доход.
К распоряжениям этого рода соответственно применяются правила ст. 2336 частей 1—3. Эти распоряжения недействительны, если со времени открытия наследства нисходящий уже в течение продолжительного времени перестал вести расточительный образ жизни, или прекратилась задолженность, которая послужила основанием к распоряжению.
§ 1 Наследственное право Германии
§ 1 Наследственное право Германии
Германское гражданское уложение в значительной степени базируется на римском праве. Гражданский кодекс 1896?г. стал первой в истории Германии единой для всей страны кодификацией гражданского права. Кодекс построен по так называемой «пандектной» системе. В соответствии с ней общие для всех институтов нормы содержатся в общей части (первой книге). Кроме того, кодекс содержит еще четыре книги: вторая посвящена обязательственным отношениям, третья – вещному праву, четвертая – семейному и пятая – наследственному праву.
Основаниями наследования является либо завещание (волеизъявление наследодателя, определяющее юридическую судьбу его имущества после смерти), либо по закону. Наследование по закону происходит, если:
– завещание признано недействительным (полностью или в части);
– наследодатель не оставил завещание;
– завещание не охватывает всего наследственного имущества;
– существуют лица, имеющие право на обязательную долю.
Открытие наследства происходит по трем критериям:
2) время (момент смерти, дата вынесения судебного решения о признании лица умершим (безвестно отсутствующим);
3) место (место жительства наследодателя, место нахождения основной части его имущества).
Под наследственным имуществом понимается вся совокупность имущественных прав и обязанностей, которыми обладал наследодатель на момент смерти.
Наследование по закону. Наследники по закону делились на кровных родственников, пережившего супруга. Германский закон при наследовании по закону закреплял систему «парантелл» (линий), представлявших собой группу родственников, происходящих от общего предка.
Первую парантеллу составляли нисходящие наследники (дети, внуки, правнуки и т. д. наследодателя); вторую парантеллу – родители и их нисходящие (т. е. родители наследодателя, их дети, внуки, правнуки); третью парантеллу дед и бабка наследодателя и их нисходящие и т. д.
При этом число парантелл не ограничено. Таким образом, наследниками являлись родственники любой степени, могущие доказать свое родство с наследодателем, сколь бы отдаленным оно ни было. Усыновленный (его потомство) и усыновитель (его родственники) полностью приравниваются к родственникам по происхождению (§ 1755 ГГУ). При отсутствии наследников имущество переходит к государству, так же как к наследнику по закону, т. е. государство приобретает права и обязанности (§ 1936 ГГУ).
Как законные наследники первой парантеллы, призываются нисходящие родственники наследодателя. Потомок, находящийся в живых при открытии наследства, исключает дальнейших потомков, через него состоящих в родстве с наследодателем. Дети наследуют поровну (§ 1924 ГГУ).
Переживший супруг наследодателя призывается к наследованию по закону: рядом с родственниками первой очереди – к одной четверти наследства, а рядом с родственниками второй очереди или рядом с дедом и бабкой – к половине наследства. Если нет родственников первой очереди или второй (ни деда, ни бабки), все наследство переходит к пережившему супругу (§ 1931 ГГУ).
Наследодатель может назначить наследника односторонним распоряжением на случай смерти (завещание, последняя воля). Наследодатель может по завещанию устранить от наследования по закону родственника или супруга, не назначая наследника.
Наследник может принять наследство или же отречься от него, как только наследство открылось. Нельзя принимать наследство или отрекаться от него, ограничиваясь какой?либо частью его.
Принятие части или отречение от части наследства недействительно. Кроме того, право наследника отречься от наследства переходит по наследству.
Наследование по завещанию. Завещание представляет собой выполненное в установленной законом форме волеизъявление наследодателя, определяющее юридическую судьбу его имущества после смерти. Завещание является, как правило, односторонней сделкой. Однако отметим, что в Германии разрешается составление завещания несколькими лицами, причем только супругами.
Может быть заключен договор о наследовании между наследодателем и иным лицом (лицами) на получение имущества (доли) наследодателя за предоставление ему этим лицом (наследником) услуг, материальных средств. Юридическая сила возникает с момента заключения договора, который не может быть расторгнут в одностороннем порядке.
Завещание, как и любая сделка, должно соответствовать установленным в законе требованиям. Действительность завещания может быть оспорена по иску лица, интересы которого нарушены, но не ранее открытия наследства. Наследодатель вправе выбирать одну из установленных в законе форм:
– собственноручное – целиком написанное и подписанное наследодателем (личная печать);
– публичное (нотариальное) – письменное или устное (записывается нотариусом, судьей) заявление в присутствии нотариуса (или судьи) и свидетелей. Несоблюдение установленной в законе формы делает завещание недействительным.
Как правило, недействительны завещания, составленные душевнобольными, слабоумными, а также психически здоровыми людьми в состоянии аффекта. Допускается составление завещания несовершеннолетними – с 16 лет (§ 2229 ГГУ). Совершеннолетие как и по российскому праву в ФРГ наступает с 18 лет.
Содержание завещания. Содержание завещания должно быть определенным, не должно противоречить закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи и включает в себя:
– назначение наследников: универсальные правопреемники, сингулярные правопреемники (отказополучатели);
– распределение имущества (долей) между наследниками;
– назначение исполнителя завещания;
– лично–правовые распоряжения (признание отцовства, назначение опекуна несовершеннолетнему и др.);
– возложение поручения (обязанности) на наследника (в основном имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей).
Назначение наследника. Если наследодатель оставил наделенному лицу все свое имущество или долю своего имущества, то такое распоряжение рассматривается как назначение наследника, хотя наделенный не был назван наследником.
Если наделенному оставлены только отдельные предметы, то при сомнении он не признается за наследника, хотя он был назван таковым.
Если наследодатель назначал только одного наследника и притом ограничил его какой?то долей наследства, то к наследованию в остальной части призываются наследники по закону.
Завещательное распоряжение. Завещательное распоряжение может быть оспорено, поскольку наследодатель заблуждался относительно содержания своего волеизъявления или совсем не имел намерения сделать изъявление такого содержания, и притом следует предположить, что, зная положение дел, он воздержался бы от этого изъявления.
Данное правило применяется также, поскольку наследодатель составил распоряжение под влиянием ошибочного предположения или ожидания, что наступит или не наступит какое?либо обстоятельство, или поскольку его принудили к тому противозаконно угрозами (§ 2278 ГГУ). Завещательное распоряжение может быть оспорено, если наследодатель обошел наличное во время открытия наследства лицо, имеющее право на неотъемлемую долю, о наличии которого наследодатель не знал при составлении распоряжения или которое родилось или приобрело право на неотъемлемую долю после составления такового. Спор не допускается, поскольку следует предположить, что наследодатель, даже зная о положении дел, совершил такое же распоряжение.
Неотъемлемая доля. Здесь действует следующий основной принцип: свобода завещательного распоряжения ограничивается в интересах законной семьи и иждивенцев наследодателя. Завещание признается недействительным в части, нарушающей право на обязательную (неотъемлемую) долю.
Если нисходящий родственник наследодателя устранен от наследования по завещательному распоряжению, то он может потребовать от наследника неотъемлемую долю наследства. Эта доля равняется половине стоимости его доли при наследовании по закону. Схожие правила содержатся и в отечественном гражданском законодательстве.
Более того, если лицу, имеющему право на неотъемлемую долю (нисходящие, родители, супруг), оставлена наследственная доля, которая меньше половины его доли при наследовании по закону, то это лицо может потребовать от сонаследников в качестве неотъемлемой доли стоимости части, на какую его доля меньше половины доли при наследовании по закону (§ 2303, 2305 ГГУ).
Отзыв завещания. Поскольку завещание – односторонняя сделка, в любой момент может быть сделан полный или частичный его отзыв путем:
– составления нового завещания;
– уничтожения старого завещания;
– заявления об отмене завещания;
– изъятия официально депонированного документа;
– юридических действий, противоречащих завещанию (продажа, дарение завещанного имущества и др.) (§ 2253—2258 ГГУ).
В случае признания недействительным более позднего завещания ранее составленное завещание вступает в законную силу. При отмене наследодателем более позднего завещания предшествующее завещание не восстанавливается.
Завещание может отменяться и в силу закона (как правило) в случае расторжения брака, вступления в брак, рождения ребенка, но при условии, что эти факты имели место после составления завещания.
Переход наследственного имущества. Основные правила (относятся к наследованию как по закону, так и по завещанию) заключаются в следующем:
– наследник принимает имущество на началах универсального правопреемства: все права и обязанности наследодателя;
– переход права осуществляется в момент смерти наследодателя;
– не требуется совершения специальных действий, направленных на принятие наследства.
– принять наследство безоговорочно (все активы и пассивы) (§ 1967 ГГУ): не требуется совершение специального акта, может быть фактическим: вступление во владение, управление имуществом, уплата долгов наследодателя и др.;
– принять наследство с условием составления описи (§ 1975 ГГУ): требуется проведение формальной процедуры (открытие конкурса, официальной ликвидации и др.) для ограничения ответственности наследника по долгам наследодателя размерами активов имущества;
– отказаться от наследства (§ 1942 ГТУ): наследник может сделать специальное заявления нотариусу по месту открытия наследства или перед судом либо не принимать наследство ни фактически, ни формально. Выбор может быть сделан в течение срока давности (6 недель) со дня, когда наследник узнал об открытии наследства (§ 1944 ГГУ).
Совместное завещание супругов. Понятие «завещание» является общим как для наследственного права Германии, так и России. Это облеченное в предписанную законом форму волеизъявление наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества. Такое волеизъявление по российскому праву носит исключительно односторонний характер, в то время как ГГУ предусматривает возможность составления такого вида завещания, в котором выражена воля двух или нескольких лиц.
Речь идет о таком виде завещательного распоряжения, аналога которого не существует в праве России, как совместное (или общее) завещание супругов ( Gemeinschaftliches Testament, das gemeinschaftliche Ehegattentestament ).
О совместном завещании супругов говорят как о документе, содержащем волю обоих супругов о праве взаимного наследования. Такое завещание согласно действующему законодательству Германии может быть составлено только супругами (§ 2265 ГТУ). Так, к примеру, супруги, совместно владеющие определенным имуществом, назначают третье лицо наследником. Содержание совместного завещания может составлять все то, что может охватывать последняя воля супругов (с оговоркой о действительности). Здесь в качестве взаимных обязательств рассматриваются только назначение наследника, имущество и обязанности, соответствующие требованиям положения о договорных обязательствах в договоре о наследстве. Таким образом, совместное завещание содержит два завещания в одном документе.
Совместное завещание может быть написано как собственноручно, от руки, так и в форме публичного завещания, т. е. нотариально удостоверенного. Совместное завещание может быть написано только одним из супругов, с указанием даты и места составления, но в любом случае должно быть подписано каждым из них лично. Такое завещание можно хранить дома либо отдать его на хранение в суд. Отзыв завещания, отданного на хранение в суд, возможен только обоими супругами. Плата за хранение завещания вычисляется исходя из стоимости общего наследства и равняется четверти от полного налога на завещанное имущество.
Особенностью совместного завещания в форме публичного акта является то, что завещание совершается в соответствии с установленной законом процедурой при участии нотариуса. Присутствие обоих супругов в данном случае является непременным требованием. Оба они должны быть обладать завещательной правосубъектностью, т. е. быть дееспособными в полном объеме. В Германии способность составлять завещание, как уже отмечалось выше, возникает у лиц, достигших 16–летнего возраста. Характер завещания требует того, чтобы каждый из супругов был ознакомлен с обязательствами другого. Возможно оформление совместного завещания в чрезвычайных ситуациях (так называемая чрезвычайная форма завещания) тогда, когда к тому наличествуют соответствующие предпосылки со стороны одного из наследодателей (§ 2266 ГГУ), например в случае предстоящей смертельной опасности завещателя.
Для оформления совместного завещания, составляемого одним завещателем, предусмотрены определенные требования к его составлению (§ 2267, 2247 ГГУ). Для действительности достаточно, чтобы завещание было составлено и подписано одним супругом, а второй поставил бы свою подпись рядом. Последний при этом должен указать, когда и где он поставил свою подпись. В § 2267 ГГУ существенным является не то, что он предусматривает возможность составления совместного завещания одним лицом, но то, что в нем приводится своего рода упрощение аспекта составления завещания (это выражается в дозволении: «достаточно того, что…»). За супругами остается, таким образом, право непосредственного составления совместного завещания. В дальнейшем каждый должен собственноручно написать и подписать свое волеизъявление.
После смерти одного из супругов его обязательства приобретают возможность быть оглашенными, в то время как обязательства другого супруга, в его же собственных интересах, а также в целях соблюдения принципа неразглашения не только не могут быть объявлены, но даже доведены до сведения тех, кто состоит в числе наследников. Составление совместного завещания предполагает также необходимое условие добровольности заключения его обоими супругами. Если муж и жена выбирают публичную форму завещания, то его «совместный» характер следует уже из самого факта составления на основе единогласных решений. Однако совместное завещание может иметь и односторонний характер. В этом случае возникает вопрос, при каких условиях оба эти завещательные волеизъявления могут составлять один документ о совместном завещании. И в особенности неясным представляется вопрос, могут ли вообще эти разнящиеся между собой волеизъявления содержаться в одном документе. На этот вопрос закон не дает ответа, и все же нельзя не отметить значимость нормативных положений, изложенных в § 2268, 2270—2271 ГГУ, регламентирующих порядок составления и действия совместного завещания супругов.
Если обратиться к истории формирования судебной практики по данному вопросу, то Имперский Верховный суд (действовавший с 1879 по 1945?г.) требовал, чтобы оба подобных завещательных акта содержались в одном документе. В этом случае суд не придавал значения желанию супругов. В то же время согласно позиции Имперского Верховного суда возможность составления совместного завещания полностью исключается тогда, когда лица, его составляющие, не согласуя друг с другом основные положения, фиксируют его на разных документах. В этой ситуации уже не играет роли то, что они в действительности имели намерение составить совместное завещание. С другой стороны, зачастую происходит и так, что супруги оформляют совместное завещание, выбрав именно эту форму (т. е. воспользовавшись широкой нормативной реализацией принципа свободы завещания), хотя на самом деле каждый из них имели в виду завещание частного характера. Впоследствии данная позиция не нашла своего дальнейшего отражения в судебных делах вследствие изменения § 2267 ГГУ, на котором основывался спорный вывод суда.
Тем не менее ряд авторов отмечают тенденции к тому, что в своем большинстве завещания обоих супругов оформляются как один общий документ, несмотря на то что для подобного оформления нет каких?либо императивных требований. Так, профессор Г. Брокс считает, что прошивка двух документов, позволяющая им стать одним, в сущности – лишь формальное соответствие воле обоих наследодателей, поскольку в совместном завещании самым главным является уже то, что завещатели стремятся зафиксировать именно совместный, общий характер завещания. Согласно сборнику решений Верховного суда ФРГ по гражданским делам Верховный суд ФРГ исходит при вынесении решений из искомой воли завещателя. В данном случае важно изначально установить некоторую возможность толкования завещания, одновременно необходимо учитывать также обстоятельства, которые не охватывались завещанием, но при этом их нужно принимать во внимание. Федеральный суд ФРГ по гражданским делам полагает, что решающим для оформления воли завещателей является то, что в завещании обоих супругов должна явственно прослеживаться единогласность их волеизъявления. В последнем случае при отсутствии каких?либо особых оснований возможность толкования завещания существенно ограничивается.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Читайте также
56. Наследственное право в США и странах Европы
1. Понятие, сущность и значение наследственного права Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой определенную совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие при переходе определенного
§ 2 Наследственное право Франции
§ 2 Наследственное право Франции Наследственное право Франции регулируется Французским гражданским кодексом (кодексом Наполеона – ФГК), который является источником французского гражданского права. В его разработке приняли участие такие видные французские юристы, как
§ 3 Наследственное право США
§ 3 Наследственное право США Если в странах континентальной Европы наследование рассматривается как универсальное правопреемство, то в Соединенных Штатах Америки имущество наследодателя сначала переходит по праву доверительной собственности к так называемому
§ 4 Мусульманское наследственное право
§ 4 Мусульманское наследственное право В основе мусульманского учения лежит вера в существование двух миров: земного мира (ад–дунья) и загробного (аль–ахират). Весь дух ислама и шариата пропитан мыслью о том, что здешний мир – временный, преходящий, грешный, главный же –
Глава 6 наследственное право
Глава 6 наследственное право В истории римского наследственного права мы видим тенденцию движения от установленного традицией порядка наследования семейного имущества членами агнатической семьи и скованности в праве завещательных распоряжений к полной свободе
Раздел V. Наследственное право
Раздел V. Наследственное право Глава 61. Общие положения о наследовании Статья 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
3.8. Наследственное право
3.8. Наследственное право Понятие наследственного права. Наследование по закону Наследственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая имущественные отношения между наследодателями и наследниками – физическими лицами.Эти отношения связаны с
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ СТАТЬЯ 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ Статья 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Раздел V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ СТАТЬЯ 1110. Наследование 1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как
35. Наследственное право. Наследство. Наследование имущества
35. Наследственное право. Наследство. Наследование имущества Наследственное право – это совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам.Принципы наследственного
56. Наследственное право в США и странах Европы
56. Наследственное право в США и странах Европы В Российской Федерации, в странах Европы и в США основанием возникновения наследственного правопреемства является либо завещание, либо закон. Наследственное право континентальной Европы отличается от права Англии и США, в
Наследственное право
Наследственное право Гражданский кодекс РФ различает два института: наследование по закону и наследование по завещанию. Последнее является новеллой постсоветского законодательства, поэтому в советский период партнер гомосексуала не мог претендовать на получение